Свидетельство о праве собственности, выдаваемое в случае смерти одного из супругов.
Основами законодательства о нотариате установлена возможность выдачи двух видов свидетельств о праве собственности в случае смерти одного из супругов:
• свидетельство о праве собственности, которым определяется доля в общем имуществе пережившего супруга;
• свидетельство о праве собственности, которым определяется доля в общем имуществе умершего супруга, если имущество зарегистрировано за оставшимся в живых супругом. Такое свидетельство выдается по заявлению наследников, принявших наследство, с согласия пережившего супруга. Однако на практике это применяется очень редко.
Нотариус до выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство должен установить принадлежащую наследодателю долю в совместно нажитом имуществе супругов, поскольку согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.
В состав наследства в таком случае включается только доля умершего супруга в совместной собственности, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ. Статья 39 Семейного кодекса РФ устанавливает презумпцию равенства долей участников общей долевой собственности, если иное не предусмотрено брачным договором между ними согласно ст. 4 °CК РФ.
Согласно ст. 75 Основ в случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на доли в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства.
Получение супружеской доли пережившим супругом, по мнению Виноградовой Р.И., Репина В.С.[138] является добровольным актом, что и подтверждается письменным заявлением о выдаче такого свидетельства. Такого же мнения придерживаются многие практикующие нотариусы.[139] Так, если переживший супруг отказывается от получения свидетельства, нотариус делает отметку в наследственном деле за его подписью о разъяснении ему ст. 34 СК РФ, 1150 ГК РФ и ст. 75 Основ.
С таким утверждением категорически не соглашаются Галеева Р.Ф., Зайцева Т.И., Ярков В.В.[140] Они отмечают, что включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, не может быть признано законным.
Однако, на наш взгляд, более обоснованна точка зрения Акимовой О.Н.,[141] согласно которой отказ от выделения супружеской доли следует рассматривать как одностороннюю сделку по аналогии с отказом от наследства (п. 1 ст. 1157 ГК РФ) и отказом от права собственности (ст. 236 ГК РФ) и законодательно предусмотреть право пережившего супруга на отказ от принадлежащей ему доли в праве собственности на совместно нажитое имущество.
В связи с введением нового порядка наследования денежных вкладов и включением их в наследственную массу, приходится выдавать свидетельства о праве собственности на денежные вклады, хранящиеся в банках на имя умершего супруга. Если нотариус располагает сведениями о наличии вклада у пережившего супруга и этот вклад больше или равен сумме вклада умершего, в выдаче свидетельства отказывается. Если сумма вклада пережившего супруга меньше суммы вклада умершего, свидетельство о праве собственности выдается на половину разницы в этих суммах.
4.6. Приобретение общей собственности наследников
Раздел наследственного имущества.
В соответствии со ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, а при наследовании по завещанию, если имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемой каждым из них части имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников. И, пока наследство не будет разделено между наследниками, к их общей собственности на наследственное имущество будут применяться положения главы 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил ст. 1165–1179 ГК РФ. Однако при разделе наследственного имущества такие правила применяются в течение трех лет со дня открытия наследства. По своей юридической природе, как отмечает Толстой Ю.К.,[142] указанный срок является не сроком исковой давности, а пресекательным (преклюзивным) сроком, поскольку определяет границы существования права в его нормальном ненарушенном состоянии, соответственно этому истечение указанного срока влечет прекращение самого права. Это означает, что разделить наследственное имущество невозможно и утрачено преимущественное право наследования отдельных видов имущества.
Раздел общего имущества может быть произведен по соглашению между наследниками.
Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 1165 ГК РФ к соглашению о разделе наследственного имущества применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров.
Соглашение о разделе наследства может быть заключено в простой письменной форме. На практике чаще всего такие соглашения удостоверяются нотариально. И это, на наш взгляд, оправданно. Квалифицированная помощь нотариуса только способствует защите прав и законных интересов наследников, не доводя вопрос о разделе наследственного имущества до суда.
Соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, могут быть заключены наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество осуществляется на основании свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе наследственного имущества. Если свидетельство о праве на наследство было зарегистрировано заранее, то документы о государственной регистрации по заявлению наследников приводятся в соответствие с соглашением о разделе наследства.
Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.
Нормы ГК РФ уделяют особое внимание также охране прав еще не родившегося наследника, а также наследников, не обладающих дееспособностью в полном объеме.
Согласно ст. 1166 ГК РФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен после рождения такого наследника. До момента рождения ребенка живым приостанавливается как выдача свидетельства о праве на наследство, так и раздел наследственного имущества.
Согласно ст. 1167 ГК РФ, если в круг наследников входят несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, раздел наследственного имущества осуществляется при участии их законных представителей, опекунов, попечителей, с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ о распоряжении имуществом подопечного с предварительного разрешения органов опеки и попечительства.
Статья 1168 ГК РФ устанавливает круг наследников, имеющих преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства.
Согласно ст. 133 ГК РФ вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой.
В ст. 1168 ГК РФ названы три группы наследников, имеющих преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства.
1. Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находящейся в общей совместной собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись обладателями общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
2. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее обладателями права общей собственности на нее.
3. Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т. п.), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.