Семейным кодексом Российской Федерации, в отличие от Гражданского кодекса Российской Федерации, не предусматривается заключение между супругами (будущими супругами) предварительного брачного договора.
По смыслу ст. 429 ГК РФ предварительный договор представляет собой предварительное соглашение, способствующее упрочению договорных связей. Как это следует из закона, предварительный договор находится в определенном соотношении с так называемым основным договором. Если основной договор всегда направлен на достижение вполне конкретного экономического результата, то по предварительному договору стороны обязуются заключить впоследствии любое соглашение о передаче имущества, выполнении работ, оказании услуг на обусловленных предварительным договором условиях. Таким образом, его заключение служит некой гарантией исполнения более конкретных условий в определенной области, оговариваемых уже в основном договоре. В предварительном договоре должны быть оговорены условия о предмете и сроке, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такое указание отсутствует, основной договор должен быть заключен в течение года с момента заключения предварительного договора.
Предварительными можно назвать: договор поручительства, заключенный для обеспечения исполнения обязательства, которое возникнет в будущем (ст. 361 ГК РФ), договор об организации систематических перевозок грузов (ст. 798 ГК РФ), кредитный договор, предусматривающий обязанность банка или иной кредитной организации предоставить денежные средства (кредит) заемщику (ст. 819 ГК РФ).
По такому же принципу, как и при уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора, в случаях нежелания стороны предварительного договора заключить основной договор, подлежат применению правила п. 4 ст. 445 ГК РФ, которые регулируют отношения, складывающиеся при заключении договора в обязательном порядке.
Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.
Применяя общие правила толкования договора, установленные ст. 431 ГК РФ, обратим внимание на то, что закон предусматривает возможность разъяснения не только отдельных условий договора, но и взаимного соглашения как такового. Необходимость в толковании, в том числе и брачного договора, возникает чаще всего вследствие недоработок, пробелов, допущенных в процессе уточнения условий, а также заключения самого договора. Назначение деятельности, направленной на толкование положений договора, состоит в необходимости обеспечения правильного использования договорной формы, применения только относящихся к конкретным имущественным связям правовых норм, предотвращения либо минимизации возможных ошибок при их реализации.
Гражданский кодекс России предусматривает лишь толкование условий договора судом. Если на брачный договор распространяются общие положения ГК РФ о договорах, то толкование условий брачного договора тоже возможно. Однако в законодательстве нет прямого запрета к тому, чтобы и стороны при необходимости воспользовались подобным приемом.
Следует учесть, что основу толкования должно составлять буквальное, то есть дословное значение содержащихся в конкретном договоре (или его отдельных условиях) слов и выражений. Если возникает какая-либо неясность буквального значения условия, она должна быть выявлена в результате сопоставления с прочими условиями договора и логическим содержанием его в целом.
Если не представляется возможным определить содержание договора описанным выше способом, то следует выяснить действительную общую волю сторон, то есть цель соглашения.
Анализ ст. 41 СК РФ позволяет сделать вывод о том, что заключение брачного договора – это лишь право, а вовсе не обязанность как лиц, вступающих в брак, так и супругов. Как отмечалось ранее, брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, согласно п. 1 ст. 41 СК РФ вступает в силу с момента государственной регистрации заключения брака. Законодателем не предусмотрено временных ограничений, связанных с установлением какого-либо предельного срока от момента заключения брачного договора до момента государственной регистрации заключения брака. Из этого следует, что брачный договор может вступить в силу через любой (даже достаточно продолжительный) период времени после его заключения. Если, несмотря на заключение брачного договора между потенциальными супругами, государственная регистрация брака так и не состоялась, такой договор не может иметь юридической силы и, соответственно, не может порождать никаких правовых последствий.
Являясь сделкой так называемого личного характера, брачный договор, в отличие от гражданско-правовой сделки, не может быть заключен ни законным представителем лица, вступающего в брак (супруга), ни представителем по доверенности.
Нотариальное удостоверение брачного договора
Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение может производиться как нотариусом государственной нотариальной конторы, так и нотариусом, занимающимся частной практикой. При удостоверении брачного договора нотариус должен не только проверить соответствие брачного договора требованиям российского законодательства, но и разъяснить сторонам его смысл и значение. Текст брачного договора должен быть написан ясно и четко, в нем не допускаются подчистки, приписки и неоговоренные исправления.
Нотариат – это система государственных органов и должностных лиц, на которых возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение других нотариальных действий в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
От имени государства нотариальные действия вправе совершать нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах или занимающиеся частной практикой, а также должностные лица органов исполнительной власти и консульских учреждений в соответствии с их компетенцией.
Статьями 35–36 Основ законодательства о нотариате предусматривается 20 видов нотариальных действий, однако их количество и перечень не являются исчерпывающими, поэтому законодательными актами России могут быть предусмотрены и другие виды нотариальных действий. Нотариальные действия классифицируются по их целенаправленности:
1) нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорного права;
2) нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных фактов;
3) нотариальные действия по приданию долговым и платежным документам исполнительной силы;
4) охранительные нотариальные действия (например, принятие мер к охране наследственного имущества, наложение запрета отчуждения и принятие документов на хранение).
Составляя в совокупности предметную компетенцию нотариата, нотариальные действия эффективно обеспечивают охрану и защиту бесспорных прав и интересов, если эти действия применяются в соответствии с заранее установленными законом правилами их совершения. В процессе нотариального производства между участниками возникают взаимные права и обязанности, составляющие содержание нотариальных процессуальных правоотношений. Права и обязанности, возникшие у участников этих правоотношений, не только гарантируют защиту прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций при совершении нотариальных действий, но и обеспечивают реализацию нотариальной функции.
В общей сложности компетенция нотариусов, занимающихся частной практикой, и нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, одинакова, за некоторым исключением. Общность их состоит и в правилах совершения нотариальных действий, и в правовой силе нотариальных актов. Юрисдикционная природа нотариата в России не изменилась с появлением в законодательстве о нотариате нотариуса, занимающегося частной практикой. Отличия нотариуса, занимающегося частной практикой, от нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе, заключаются в следующем.
Частный нотариус:
1) имеет личную печать с изображением герба Российской Федерации и совершает все предусмотренные законом нотариальные действия от имени государства;
2) несет личную имущественную ответственность по решению суда и в случае причинения ущерба нотариальными действиями, противоречащими действующему законодательству России (ст. 17 Основ законодательства о нотариате).
Отличие, предусматривающее личную ответственность нотариуса, вполне закономерно, так как источником финансирования деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, являются денежные средства, полученные им за совершение нотариальных действий, а также оказание услуг правового и технического характера. После уплаты налогов и других обязательных платежей они поступают в собственность нотариуса.
Основой правовой природы института нотариата считается юрисдикционная, правоохранительная функция. Данная функция, по сути, является продолжением функций Министерства юстиции по организации юридических услуг и правовой помощи. Министерство юстиции Российской Федерации ведет реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой. Следует отметить, что нотариат и суд осуществляют единую функцию предварительного и последующего контроля за соблюдением законности в гражданском обороте. В ходе осуществления единой функции их деятельность зачастую перекликается. Так, суд рассматривает жалобы на нотариальные действия (отказ в их совершении), в порядке искового производства нотариальные акты оспариваются в суде или арбитражном суде, при совершении некоторых действий нотариус, как и суд, руководствуется отдельными нормами ГПК РФ, принудительное взыскание по исполнительной надписи осуществляется по правилам исполнительного производства и т. п.